Регистрация осуществляется добровольно по желанию разработчика. Обязательной регистрации подлежат только ПиИР, выполненные за счет средств республиканского бюджета. Однако во всех случаях вопрос о форме, времени, объеме публикации конфиденциальных сведений, полученных при выполнении работ, должен решаться по согласованию между обеими сторонами договора. Эта норма имеет обязательный характер.
Нарушением обязательств по обеспечению конфиденциальности признается не только разглашение и прямая передача конфиденциальных сведений одной из сторон другим заинтересованным пользователям без согласия партнера, но и непринятие мер к их охране, исключающих свободный доступ к сведениям и возможность их утечки.
К таким мерам следует отнести, в частности, ознакомление сотрудников (исполнителя и заказчика), участвующих в выполнении договорных работ и имеющих доступ к информации, с правилами соблюдения конфиденциальности.
Научно-техническая информация, касающаяся новых производственных технологий, приобретает все более высокую цену в рыночном обороте. В этой связи не исключаются ситуации, когда сотрудник (исполнителя или заказчика), работающий по договорной тематике и соответственно получивший доступ к информации, касающейся предмета договора, может ознакомить с ней сознательно или случайно специалистов из конкурирующей организации. Имущественные последствия такой утечки информации полностью ложатся на ту сторону, сотрудник которой разгласил информацию. Эта сторона не только сама понесет ущерб, но и будет обязана возместить убытки партнеру в установленном договором размере.
Отношения заказчика и исполнителя (работодателя) со своими сотрудниками, так же, как и отношения с третьими лицами, незаконно получившими информацию, выходят за рамки договора о выполнении ПиИР. Интересы участников договора в этом случае могут быть защищены на основе норм ГК об охране коммерческой тайны. Напомним, что Декретом 1917 г. «О рабочем контроле» коммерческая тайна была отменена. Она не вписывалась в экономическую систему, где рыночные отношения были заменены широко поощряемым государством «обменом передовым опытом» на безвозмездной основе, а конкуренция — «социалистическим соревнованием»[4].
Конфиденциальная информация может рассматриваться как секрет производства или иной вид коммерческой тайны при соблюдении следующих условий. Содержащиеся в такой информации сведения должны иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность. Она должна быть неизвестна третьим лицам и, что особенно существенно, закрыта для доступа третьих лиц (на законном основании). Правообладатель должен принять надлежащие для этого меры. Основанием возникновения права на защиту коммерческой тайны служит фактическое правомерное обладание информацией и соблюдение указанных условий. В то же время любое лицо, самостоятельно и добросовестно ставшее обладателем такой же информации, вправе распоряжаться ею по своему усмотрению.
Согласно ГК коммерческая тайна защищается всеми способами, предусмотренными ГК и другими законами. Специальная норма, которая является существенной новеллой гражданского законодательства, устанавливает обязанность работника, разгласившего коммерческую тайну вопреки трудовому договору или контракту, возместить убытки, причиненные работодателю.
2. Права сторон на результаты
выполненных по договору работ
Исключительные права на научно-технические результаты (в том числе изобретения), созданные в ходе выполнения договорных работ, закрепляются за сторонами (п. 1 656), тогда как по ранее действующему союзному законодательству они могли свободно использоваться любой государственной и общественной организацией. Тем самым созданы необходимые правовые предпосылки для включения научно-технических разработок в экономический оборот.
Условия осуществления каждой из сторон своих прав на использование результатов определяются договором. Право их использования включает осуществление правомочий по применению результатов самим правообладателем и по распоряжению своими правами путем выдачи лицензии пользователю или полной уступки прав другому правообладателю.
В силу нематериального характера научно-техническая продукция может использоваться в рыночной сфере одновременно; и заказчиком, и исполнителем, причем в многообразных формах и в широких пространственных пределах. Это может быть использование результатов в собственной исследовательской и производственной деятельности, продажа технической документации, изготовление и продажа изделий, в которых воплощены разработки, применение результатов при выполнении подрядных работ, экспорт технической документации, изделий и работ и т.п.
В практике известны различные модели урегулирования прав сторон на договорные результаты работ. В ГК предусмотрен наиболее типичный вариант: заказчику предоставляются исключительные права на использование результатов, ограниченные правами исполнителя на использование созданных им новшеств «для собственных нужд, т. е. в собственной коммерческой деятельности. Эта норма имеет диспозитивный характер. Стороны могут договориться любым иным образом. Так, например, при разработке новых технологий широкого профиля нередко разграничиваются сферы использования (отрасли производства), а также способы и объемы использования, территории, внутренние и внешние рынки, в частности когда одной из сторон выступает зарубежный партнер.
Все условия, касающиеся урегулирования прав сторон на результаты договорных работ, должны быть четко и по возможности детально сформулированы в договоре. В круг этих условий входят также обязательное согласование прав и обязанностей сторон, касающихся созданных или использованных в ходе выполнения работ охрано-способных элементов — технических, художественно-конструкторских решений и других объектов интеллектуальной собственности.
Во-первых, это обязанности по обеспечению защиты патентоспособных решений, их выявлению и своевременной подаче заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в Патентном ведомстве РБ. Обычно такого рода обязанности принимает на себя исполнитель. Заявки составляются в соответствии с правилами Патентного закона и инструкциями, издаваемыми Патентным ведомством.
Кроме того, если предполагается возможность коммерческого использования договорных результатов в каких-либо странах за рубежом, то, исходя из интересов каждой стороны, целесообразно в самом договоре согласовать обязанности сторон по подаче заявок в соответствующих странах, учитывая валютные расходы по патентованию.
Во-вторых, это обязательства сторон по передаче прав на заявленные и запатентованные решения. Так, если исполнитель подал заявки или получил патенты на свое имя, он обязан предоставить заказчику лицензию (исключительную или простую) на использование запатентованных решений. Во всех случаях права заказчика на охраняемые элементы, содержащиеся в переданных ему исполнителем научных, конструкторских или технологических» разработках, должны корреспондироваться с правами на результаты в целом. Иначе заказчик просто не сможет реализовать эти разработки в хозяйственном обороте.
Ранее в договорной практике лицензионным вопросам и охране собственных результатов не уделялось внимания, за исключением договоров, в которых участвовали иностранные партнеры, что вполне естественно объяснялось действующим тогда правовым режимом научно-технических результатов. И прежде всего это вытекало из системы охраны прав промышленной собственности, при которой патент имел номинальное значение. Защита технических решений и дизайнов была полностью ориентирована на авторское свидетельство, в силу которого исключительные права на них не закреплялись ни за автором, ни за организацией-разработчиком. Все государственные и общественные организации могли свободно их использовать. Соответственно у разработчиков не было заинтересованности в защите созданных технических новшеств и опасения нарушить права других правообладателей.
При урегулировании условий, связанных с охрано-способными элементами разработок, следует учитывать особенности правового режима объектов, созданных работниками организаций — сторон договора и относящихся к категории «служебных». Действующее законодательство презюмирует закрепление имущественных прав на служебные объекты интеллектуальной собственности за работодателем.
Согласно Патентного закона права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, созданные работниками в связи с выполнением ими служебных обязанностей или конкретного задания, принадлежат работодателю, если иное не предусмотрено в договоре работодателя с работником.
Следовательно, если работник в трудовом договоре или отдельном соглашении обусловил сохранение за ним исключительных прав на такие объекты, то работодатель может их использовать только на основе договоренности в каждом случае с работником — автором соответствующего решения. Конечно, отношения организации-исполнителя или заказчика со своими сотрудниками выходят за рамки договорных отношений сторон. Однако для обеспечения прав сторон на договорные результаты, и прежде всего заказчика, целесообразно предусмотреть в договоре соответствующие гарантии исполнителя.
3. Ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств
Кодекс устанавливает специальные правила об ответственности по договорам на ПиИР, которые содержат определенные изъятия из соответствующих общих норм о гражданско-правовой ответственности, предусмотренных ГК. Хотя выполнение заказных исследований и разработок научными и проектно-конструкторскими организациями лежит в сфере их предпринимательской деятельности, на отношения сторон не распространяются правила о повышенной (невиновной) ответственности.