Смекни!
smekni.com

Основы законодательства о нотариате (стр. 50 из 62)

5. Судам необходимо учитывать, что, если наследник фактически принял наследство одним из указанных в ст. 546 ГК РСФСР способов, но нотариальной конторой по каким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с действи­ями нотариальной конторы, рассматриваются в порядке осо­бого производства.

В случае когда наследник фактически принял наследство и представил в нотариальную контору документы, перечис­ленные в п. 101 Инструкции о порядке совершения нотари­альных действий нотариальными конторами РСФСР, одна­ко ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариально­го действия рассматривается по правилам, предусмотрен­ным гл. 32 ГПК РСФСР.

Если же у наследника, фактически принявшего наслед­ство, отсутствуют указанные выше документы, необходи­мые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается по правилам, предусмотренным главой 27 ГПК РСФСР.

6. В тех случаях, когда при оспаривании отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство либо при рас­смотрении заявления об установлении факта принятия на­следства возникает спор о праве гражданском, такие требо­вания подлежат рассмотрению судом в порядке искового, а не особого производства.

7. Учитывая, что в соответствии со ст. 20 КоБС РСФСР вклады в отделениях Сберегательного банка Российской Федерации и других кредитных учреждениях, внесенные супругами в период совместной жизни на имя каждого из них, представляют собой их общую совместную собствен­ность, наследством является только та часть вклада (вкла­дов), которая принадлежит самому наследодателю.

Судам следует иметь в виду, что наследники вправе тре­бовать раздела вклада (вкладов) и определения размера доли, принадлежащей наследодателю, учитывая при этом и дру­гое принадлежавшее ему имущество.

8. Поскольку ст. 543 ГК РСФСР предусматривает, что завещание, составленное позднее, отменяет составленное ранее полностью или в части и не содержит исключений в отношении вкладов, следует иметь в виду, что это правило распространяется и на завещательные распоряжения, сде­ланные отделениям Сберегательного банка Российской Фе­дерации и Центрального банка Российской Федерации (Банка России), при условии, если в нотариально удостоверенномзавещании имелось специальное указание о том, что оно распространяется и на вклад, в отношении которого ранее было сделано завещательное распоряжение.

9. Спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с уче­том конкретных обстоятельств дела, а также местных обы­чаев. При этом необходимо иметь в виду, что антикварные предметы, а также представляющие художественную, исто­рическую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и оби­хода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценно­сти предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу.

10.При применении ст. 535 ГК РСФСР, содержащей исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на обяза­тельную долю в наследстве, необходимо учитывать следую­щее:

а) право на обязательную долю не может быть постав­лено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимос­ти их согласия;

б) внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют право на обязательную долю в наслед­стве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;

в) ст. 535 ГК РСФСР не связывает возникновение пра­ва на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодате­лем и ведением с ним общего хозяйства;

г) дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают права ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены.

Дети, усыновленные при жизни родителя, права насле­дования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные права (ч. 2 ст. 108 КоБС), за исключением случаев, указанных в ч. 4 ст. 108 КоБС, пре­дусматривающей возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с род­ственниками умершего родителя по их просьбе, если про­тив этого не возражает усыновитель;

д) при определении размера обязательной доли в на­следстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе внуков и правнуков наследодателя на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из сто­имости всего наследственного имущества (как в завещан­ной, так и в незавещанной части), включая предметы обыч­ной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с насле­додателем. Поэтому при определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве суду необходимо учи­тывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, со­стоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

11.Получение свидетельства о праве на наследство явля­ется правом, а не обязанностью наследника (ст. 557 ГК РСФСР). Поэтому отсутствие свидетельства не может слу­жить основанием для отказа в принятии искового заявле­ния по спору о наследстве (ст. 129 ГПК РСФСР) и не влечет за собой утрату наследственных прав, если наслед­ство было принято в срок, установленный ст. 546 ГК РСФСР.

12.Под фактическим вступлением во владение наслед­ственным имуществом, подтверждающим принятие наслед­ства (ст. 546 ГК РСФСР), следует иметь в виду любые дей­ствия наследника по управлению, распоряжению и пользо­ванию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, другихплатежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, про­изводство за счет наследственного имущества расходов, пре­дусмотренных ст. 549 ГК РСФСР, или погашение долгов наследодателя и т. п. При этом следует иметь в виду, что указанные действия могут быть совершены как самим на­следником, так и по его поручению другими лицами в те­чение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Однако нельзя расценивать в качестве действий, направ­ленных на принятие наследства, получение лицом вклада, находящегося в отделении Сберегательного банка Российс­кой Федерации или в Центральном банке Российской Фе­дерации (Банке России), в отношении которого имелось распоряжение вкладчика на случай его смерти, поскольку в силу ст. 561 ГК РСФСР вклад в указанном случае не входит в состав наследственного имущества и на него не распрост­раняются нормы, регулирующие порядок принятия наслед­ственного имущества.

13.При рассмотрении дел о признании отказа от наслед­ства недействительным суды должны учитывать, что такой отказ, помимо оснований, указанных в ст. 550 ГК РСФСР, может быть признан недействительным в предусмотренных ГК РСФСР случаях признания недействительности сделок.

14. В соответствии со ст. 559 ГК РСФСР при недостиже­нии соглашения между наследниками, принявшими наслед­ство, о его разделе такой раздел производится в судебном порядке. Разрешая эти споры, суды должны выяснить, кем из наследников в установленном ст. 546 ГК РСФСР поряд­ке принято наследство, и привлекать их к участию в деле, а также выяснять, какое конкретно имущество подлежит раз­делу и какова его действительная стоимость на время рас­смотрения дела. При разделе наследственного имущества при­меняются нормы, регулирующие общую долевую собствен­ность.

При этом следует иметь в виду, что:

а) в наследственную массу, в установленных законом случаях, могут включаться земельные участки, находивши­еся в собственности либо наследуемом владении наследода­теля, земельные акции (земельный пай), доля в стоимостипроизводственных фондов колхозов (совхозов) или акции на сумму этой доли, владельцем которых являлся наследо­датель, а также оставшееся после его смерти другое имуще­ство, которое в силу ст. 10 Закона РСФСР "О собственнос­ти в РСФСР" может являться объектом права собственнос­ти гражданина;

б) поскольку ст. 561 ГК РСФСР предусмотрено изъятие в применении правил наследования только в отношении вкладов граждан, находящихся в отделениях Сберегатель­ного банка Российской Федерации или в Центральном банке Российской Федерации (Банке России), по которым на­следодателем было сделано распоряжение на случай смерти, вклады граждан, находящиеся в других банках и кредитных учреждениях, наследуются в общем порядке, независимо от наличия завещательного распоряжения, если иное не будет специально предусмотрено законом;

в) не может быть включено в наследственную массу недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если им добросовестно и открыто владели как собственники гражданин или юридическое лицо на про­тяжении 15 лет (недвижимым) и 5 лет (иным имуществом), так как в указанном случае эти лица в соответствии с п. 3 ст. 7 Закона РСФСР "О собственности в РСФСР" приобре­ли право собственности на имущество, принадлежавшее на­следодателю;